Уважаемые посетители сайта!
Размещаем интернет-конференцию с членами Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на тему:
«Практические вопросы применения семейного законодательства: отвечают члены Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Квартира куплена с привлечением материнского капитала. Ребёнку выделена доля. На данный момент куплено еще одно жильё. Квартиру необходимо продать. В опеку нужно предоставить согласие обоих родителей. Отец проживает отдельно, не выходит на контакт.
Вопрос: как продать квартиру, в которую вложен материнский капитал без согласия второго родителя?
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
В случае продажи квартиры, купленной с привлечением материнского капитала и с выделенной долей ребенка, без согласия одного из родителей, основным документом, регулирующим данные отношения, является Семейный кодекс РФ, а именно:
1. Статья 35 Семейного кодекса РФ устанавливает, что сделки по распоряжению имуществом ребенка требуют согласия обоих родителей. В случае отказа одного из родителей или невозможности получить его согласие, необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства.
2. Статья 37 Семейного кодекса РФ предусматривает оформление разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом детей. Если второй родитель безусловно отказывается или уклоняется от выдачи согласия или находится в неизвестном месте, разрешение на продажу квартиры может быть получено через суд.
3. Статья 26 Семейного кодекса РФ говорит о том, что у ребенка может быть собственное имущество, которым он вправе распоряжаться по достижении четырнадцати лет. Таким образом, суд подтверждает право ребенка на защиту его имущественных интересов.
Для продажи квартиры без согласия одного из родителей необходимо предоставить в суд следующие документы:
— Заявление с ходатайством о продаже имущества и налога с долей ребенка без согласия второго родителя.
— Доказательства, что отец ребенка не выходит на контакт или отказывается дать согласие (например, отказ в письменной форме, документы, подтверждающие невозможность установить местонахождение отца, и т.п.).
— Мотивированный план, объясняющий, как продажа квартиры способствует улучшению условий жизни ребенка.
— Любые другие подтверждающие документы и доказательства, имеющие значение для дела.
Имеет ли право на предоставление отпуска в удобное для работника время по правилам ст. 262.2 ТК РФ многодетная мать, у которой тройня и возраст детей 15 лет?
Ответ члена Ассоциации Федосеевой Олеси Александровны:
Не имеет.
Согласно ст.262.2 ТК РФ право на отпуск в удобное время есть у работников с тремя и более детьми при одновременном совпадении следующих условий:
— в семье минимум трое детей в возрасте до 18 лет;
— младшему ребенку еще не исполнилось 14 лет.
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Согласно статье 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, или работнику, являющемуся единственным родителем, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, предоставляется право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в удобное для них время.
Однако в вашем вопросе указано, что детям уже исполнилось 15 лет. Учитывая это, ситуация с многодетной матерью, у которой трое детей 15 лет, не подпадает под прямое условие, изложенное в ст. 262.2 ТК РФ, поскольку возраст детей превышает указанный предельный возраст в 14 лет, до достижения которого предоставляются дополнительные гарантии по выбору времени отпуска.
В таком случае, многодетная мать не имеет прямого привилегированного права на выбор времени ежегодного основного оплачиваемого отпуска в соответствии с упомянутой статьей ТК РФ. Тем не менее, работодатель и работник могут согласовать время отпуска, исходя из производственных возможностей и желаний работника, в рамках общих положений Трудового кодекса о предоставлении отпуска.
Может ли администрация предоставить семье жилое помещение из маневренного фонда, если у семьи сгорел частный дом?
Ответ члена Ассоциации Федосеевой Олеси Александровны:
Да, если дом сгорел в результате ЧС, стихийного бедствия, катастрофы, аварии, природного явления. И если сгоревший дом был единственным жильем.
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Администрация муниципалитета может предоставить семье жилое помещение из маневренного фонда в случае утраты жилья, например, в результате пожара, если такие меры предусмотрены местным законодательством или регламентом оказания социальной помощи гражданам. Маневренный фонд жилья предназначен для временного размещения граждан, нуждающихся в жилых помещениях по различным причинам, включая чрезвычайные ситуации. Порядок предоставления жилья из маневренного фонда и категории граждан, которым оно может быть предоставлено, обычно устанавливаются нормативными актами субъектов Российской Федерации или муниципальными правовыми актами.
Для получения жилья из маневренного фонда семье необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы, подтверждающие факт утраты жилья и обстоятельства, при которых это произошло.
Следует учесть, что предоставление жилья из маневренного фонда обычно является временной мерой и не решает вопрос постоянного жилья для семьи. Поэтому семье также может потребоваться рассмотреть вопросы восстановления или приобретения нового жилья в долгосрочной перспективе.
Может ли быть назначено опекуном лицо, уголовное дело в отношении которого было прекращено по ч. 2 ст. 114 УК РСФСР на основании ст. 9 УПК РСФСР?
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Вопрос возможности назначения в качестве опекуна лица, в отношении которого уголовное дело было прекращено, зависит от множества факторов, включая основания для прекращения уголовного дела и характер предъявленных обвинений.
Согласно статье 114 УК РСФСР (действовал до введения в действие нового Уголовного кодекса РФ в 1996 году), и статье 9 УПК РСФСР (действовал до введения в действие нового Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2002 году), прекращение уголовного дела могло происходить по разным основаниям, в том числе и в связи с переквалификацией деяния на менее тяжкое.
В современном российском законодательстве вопросы опекунства регулируются Семейным кодексом РФ. В частности, статья 127 указывает на то, что не может быть установлена опека (попечительство) над ребенком со стороны лица, лишенного родительских прав, признанного ограниченно дееспособным или недееспособным, а также лица, имеющего судимость за совершение умышленных преступлений против здоровья и нравственности.
Таким образом, для рассмотрения возможности назначения опекуном лица, чье уголовное дело было прекращено, необходимо учитывать характер обвинений, основания прекращения дела и другие обстоятельства случая. Поскольку в данном случае уголовное дело было прекращено, возможно, что это лицо может рассматриваться в качестве кандидата на роль опекуна, но окончательное решение должно приниматься с учетом всех обстоятельств и действующего законодательства.
Имеют ли право не граждане РФ на получение льготы по оплате за детский сад и получении компенсации в части родительской платы?
Ответ члена Ассоциации Низовцева Александра Викторовича:
Да, имеют
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Российской Федерации Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Законодательство не ставит получение возмещения, льгот в зависимость от наличия или отсутствия гражданства у родителя. И иностранный гражданин вправе получить компенсацию при представлении необходимых документов.
Ответ члена Ассоциации Федосеевой Олеси Александровны:
Да, имеют.
Право на компенсацию имеют как граждане РФ так и иностранные граждане, которые являются родителями ребенка, посещающего детский сад, и которые внесли плату за присмотр и уход (Постановление Правительства РФ от 27 мая 2023 г. №829 “Об утверждении единого стандарта предоставления государственной и (или) муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации»).
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Право на получение льгот и компенсаций, включая льготы по оплате за детский сад и получение компенсации в части родительской платы, для не граждан РФ регулируется рядом законодательных актов и может зависеть от статуса проживания этих лиц в Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, имеют право на социальное обслуживание наряду с гражданами РФ, в том числе и на услуги по уходу и воспитанию в детских садах.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (статья 67), местные органы власти могут устанавливать льготы по оплате за дошкольное образование для различных категорий населения. Однако конкретные условия предоставления льгот и компенсаций определяются на уровне субъектов Федерации и могут варьироваться.
Однако конкретные условия предоставления льгот и размеры компенсаций могут зависеть от многих факторов, включая регион проживания, наличие вида на жительство или другого разрешения на пребывание, наличие официального трудоустройства и других.
Например, в некоторых регионах РФ иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на компенсацию части родительской платы за детский сад, если они официально работают и платят налоги в России.
Может ли на стороне Продавца по договору дарения недвижимости выступать мать, а на стороне Одаряемого — ребенок в лице законного представителя той же матери?
Ответ члена Ассоциации Федосеевой Олеси Александровны:
Нет, нельзя.
Если в договоре дарения мать распишется и за дарителя, и за одаряемого, то сделка будет являться ничтожной в силу п.3 ст.182 Гражданского кодекса РФ.
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Да, в соответствии с законодательством Российской Федерации, мать может выступать в качестве дарителя (продавца) по договору дарения недвижимости, а ее ребенок — в качестве одаряемого. При этом, если ребенок является несовершеннолетним, мать может выступать в качестве его законного представителя.
Такая возможность предусмотрена статьей 28 Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет действуют через своих законных представителей — родителей (опекунов), а несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать некоторые действия с согласия своих законных представителей.
Однако важно учитывать, что при совершении сделок с недвижимостью, в которых участвуют несовершеннолетние дети, требуется соблюдение определенных условий и получение разрешений. Согласно статье 26.1 и 26.2 Гражданского кодекса РФ, сделки, которые влекут за собой появление, изменение или прекращение прав и обязанностей несовершеннолетних на имущество, требуют разрешения органов опеки и попечительства, если иное не предусмотрено законом.
Таким образом, для того чтобы мать могла подарить недвижимость своему ребенку и выступать при этом в качестве его законного представителя, необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства. Это разрешение требуется для защиты имущественных прав несовершеннолетнего и предотвращения возможного неблагоприятного влияния на его интересы.
Работник (должник) подал работодателю заявление о выплате алиментов по нотариальному соглашению об уплате алиментов. Сейчас хочет это заявление отозвать, т.е. чтобы работодатель не производил выплату алиментов по нотариальному соглашению. Согласно ст. 12 ФЗ «Об исполнительных производствах» нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов является исполнительным документом. Следовательно, обязательно к исполнению для работодателя. Работник ссылается на то, что не взыскатель (бывшая супруга) обратились с таким заявление к работодателю, а он сам, значит и отозвать сам его тоже может.
Вопрос: ответственность работодателя, в случае, если работодатель примет его заявление об отзыве. Наступит ли ответственность по ст. 17.13 КоАП? Понятно, что взыскатель (бывшая супруга) с момента неполучения алиментов обратиться к судебным приставам и они направят исполнительный лист к работодателю, по которому и произойдёт взыскание неоплаченных алиментов. Могут ли привлечь в такой ситуации работодателя к административной ответственности?
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов действительно является исполнительным документом, обязательным к исполнению. Это подтверждается статьей 12 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которая указывает, что исполнительные документы подлежат немедленному исполнению лицом или органом, на которые возложена обязанность по исполнению.
Если работодатель прекратит удержание и перечисление алиментов по нотариально удостоверенному соглашению на основании заявления должника, не имея на то оснований, предусмотренных законодательством или соответствующего решения суда, он может нарушить закон.
Статья 5.35.1 КоАП РФ устанавливает ответственность за неисполнение обязанностей по уплате алиментов, в том числе и для работодателей, которые не выполняют предписания об удержании и перечислении алиментов в соответствии с исполнительным листом или другим исполнительным документом. Эта статья прямо касается ситуаций, связанных с алиментными обязательствами, и предусматривает административную ответственность за невыполнение требований исполнительных документов. Под это может подпадать и ситуация с неперечислением алиментов по нотариально удостоверенному соглашению.
Таким образом, если работодатель прекратит удерживать и перечислять алименты без законных оснований для этого, он рискует быть привлеченным к административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа.
В случае неполучения алиментов, взыскатель (в данном случае бывшая супруга) действительно может обратиться в службу судебных приставов, которая инициирует процедуру принудительного взыскания алиментов с работодателя, включая неоплаченные ранее суммы.
Для избежания административной ответственности и других негативных последствий для работодателя, рекомендуется придерживаться требований законодательства и исполнять обязательства по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов до получения законных оснований для его изменения или прекращения.
Ежегодный отпуск в любое время должен предоставляться по желанию сотрудников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет.
Вопрос: если возраст детей — 21, 15 и 12 лет, право на отпуск в любое время сохраняется?
Ответ члена Ассоциации Федосеевой Олеси Александровны:
В данном случае право на отпуск в любое удобное время отсутствует.
Согласно ст.262.2 ТК РФ право на отпуск в удобное время есть у работников с тремя и более детьми при одновременном совпадении следующих условий:
— в семье минимум трое детей в возрасте до 18 лет;
— младшему ребенку еще не исполнилось 14 лет.
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Согласно статье 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации, работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск действительно предоставляется по их желанию в удобное для них время. Однако, это правило применимо только в случае, когда все трое детей находятся в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.
В зоне СВО у участника СВО имеется ребёнок 5 лет, мать ребёнка находится с отцом в разводе, ей сообщили, что ребёнок после достижения 18 лет имеет право на получение жилищного сертификата. Участник СВО погиб в зоне СВО.
Вопрос: может ли мать ребёнка до достижения ребёнком 18 лет получить данный сертификат и его использовать на приобретение жилья ребёнку?
Ответ члена Ассоциации Федосеевой Олеси Александровны:
Ребенок сможет получить и использовать сертификат только после достижения 18 лет.
До достижения 18 лет может получить сертификат ребенок участника СВО являющийся членом семьи, в которой воспитываются двое или более детей (Закон Приморского края от 13.05.2022г. №99-КЗ «О социальной поддержке в Приморском крае детей лиц, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»).
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
На основе доступной информации, детям участников СВО, погибших в ходе выполнения задач в условиях военного времени, может быть предоставлен жилищный сертификат, который может использоваться для приобретения или строительства жилья. Это право на получение жилищного сертификата, как правило, начинает действовать после достижения ребенком 18 лет. Тем не менее, жилищный сертификат можно использовать и до достижения ребенком этого возраста при определенных условиях, например, для детей обучающихся в образовательных организациях на очной форме до 23 лет.
В вопросе о возможности матери получить жилищный сертификат до достижения ребенком 18 лет и использовать его на приобретение жилья, информация указывает на потенциальную возможность получения и использования сертификата в интересах ребенка до его совершеннолетия. Важно консультироваться с соответствующими правительственными или специализированными учреждениями для получения точной и актуальной информации о порядке действий в таких случаях.
Важность точной юридической консультации не может быть переоценена, так как правила и условия использования жилищного сертификата, а также требования к получателям могут различаться в зависимости от нормативной базы и местных законодательных положений.
Разводимся с женой.
Вопрос: Детей у нас нет, но есть собака, которую завели совместно в браке. Как её делить, если мы оба её любим?
Ответ члена Ассоциации Низовцева Александра Викторовича:
Согласно ст.137 ГК РФ к животным относятся общие правила об имуществе, и при рассмотрении вопросов раздела животных следует руководствоваться главой 7 Семейного кодекса РФ (СК).
На основании ст.34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. При этом не имеет значение, что в какой-то период брачных отношений или на протяжении всего периода брачных отношений кто-то из супругов осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Суд при рассмотрении споров о разделе животного может и должен исследовать и учитывать все обстоятельства. Так, например, представляется, что должна учитываться, эмоциональная привязанность супругов к животному, условия, которые может предоставить каждый из супругов животному. Следует учитывать также то, что содержание животного может требовать специальных навыков и умений.
В случае передачи животного одному из супругов и определения стоимости этого животного, другому супругу может быть присуждена денежная компенсация в размере половины определенной стоимости.
Ответ члена Ассоциации Федосеевой Олеси Александровны:
Если супруги не хотят делить животное и каждый считает, что оно должно остаться у него, спор решается в судебном порядке.
Животные, приобретённые совместно в браке, подлежат разделу между супругами точно так же, как и иное движимое имущество, например, автомобили (ст.ст. 34, 38 СК РФ). То есть один из супругов получит животное, другой денежную компенсацию (абз. второй п. 3 ст. 38 СК РФ), стоимость которой определяется на основании оценки.
При определении супруга с которым останется животное учитываются следующие факторы:
1. на имя кого из супругов оформлены документы на животное (сертификаты, медицинские документы и т.д.);
2. кто из супругов заботился о животном, ухаживал за ним, водил в ветеринарную клинику, на стрижку к грумеру, выставки, выступления и т.д.;
3. отношение к животному (например, жестокое обращение или привязанность). Если один из супругов в суде докажет, что со стороны другого супруга был факт жестокого обращения с животным, то суд может присудить ему это животное.
4. наличие условий для содержания животного;
5. местонахождение животного: у кого из супругов находится животное в момент раздела имущества.
Ответ председателя Артемовского местного отделения ООО «АЮР» Третьякова Сергея Геннадьевича:
Вопрос о разделе домашних животных при разводе в российском законодательстве не имеет прямого регулирования, так как животные в правовом смысле относятся к категории имущества. Согласно Семейному кодексу РФ, при разводе супруги вправе самостоятельно договориться о разделе имущества, нажитого в браке.
Если супруги не могут прийти к соглашению, то раздел имущества может быть произведен в судебном порядке. Суд при этом будет руководствоваться общими принципами раздела совместно нажитого имущества, учитывая интересы сторон и обстоятельства дела. При рассмотрении вопроса о разделе животного, суд может учесть множество факторов, таких как:
— Кто из супругов больше участвовал в уходе за животным и его содержании.
— Кто из супругов может обеспечить наилучшие условия для содержания животного после развода.
— Эмоциональная привязанность животного к каждому из супругов.
Судебная практика по таким делам может быть разнообразной, и решение суда будет зависеть от конкретных обстоятельств вашего случая.
В некоторых случаях супруги могут договориться о совместном владении животным или установить график встреч с ним. Также возможен вариант, когда один из супругов получает право собственности на животное, а второй — компенсацию, если стоимость животного может быть оценена.
Конкретные статьи Семейного кодекса РФ, которые могут быть применимы в данном случае, — это статья 34 (о совместной собственности супругов) и статьи 38-42 (о разделе общего имущества супругов).